ВИДЕОЗАПИСЬ ЗАСЕДАНИЯ БАНКРОТНОГО КЛУБА ОТ 25 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА

Ссылка

Заметки.

  1. Соглашение об уплате алиментов как сделка во вред кредиторам.
    Определение СКЭС от 27.10.17 N 310-ЭС17-9405 (1,2) (Бурняшов против Бурняшовой).

Обязательства из гражданско-правовых договоров составляют предмет права собственности

Конвенция о защите прав ребенка имплементирована в Рос законодательство, учтена, содержательно наполнена в нашем законодательстве и по сути расширена и ссылаться на нее непосредственно не имеет смысла. Рос.законодатель учитывает права ребенка, в том числе в законе о банкротстве…

Право собственности и право на материнство и детство равные конституционные права

Конституционное право – принцип пропорциональности. Нельзя просто одно конституционное право назвать более приоритетным.

Ссылки на международное право —  манипуляция в пользу одних интересов

Обстоятельства дела:

Живут в Брянске, суд присуждает должнику прожиточный минимум по Москве (в 2 раза больше), суд присудил расходы на обучение 19-летнего ребенка (общая практика судов ОЮ, т.к. дети считаются нетрудоспособными), хотя содержать обязан только до достижения совершеннолетия

В судах общей юрисдикции производят взыскания на совершеннолетних детей, обосновывая это тем, что они являются нетрудоспособными, такое правоприменение незаконно, при этом суды ссылаются на нормы о пенсионном обеспечении… + см. Пленум по алиментам

Так же суд решил, что муж должен выплачивать алименты трудоспособной супруге, которая работает на момент рассмотрения дела. Итог выплат не 90 тыс, а 41 тыс. р.

Состав сделки – совершена в период подозрительности, с целью причинить вред кредиторам.

Более 70 процентов не могли бы получить кредиторы, а в банкротстве получатели алиментов по этому делу получают более 70%. Старое банкротное правило, наделение правами, которые были до банкротства, должны сохраняться и после банкротства, чтобы нельзя было манипулировать процедурой, приобретать новые права после возбуждения.

Кабальность – должник ставит себя бедственное положение.

Совершена между заинтересованными лицами

Соглашение совершено спустя 64 дня после вступления решения суда о взыскании

Не разъяснен должником вопрос о заключении алиментного соглашения во время брака, чем вызвано?

Причинение вреда кредиторам фактически наступило

Доход в 2014 г. – 10 тыс. р., в 2016 г. покупает квартиру в Сочи

Пленум ВС 45 – нужно обеспечивать баланс между личными правами должника и имущественными интересами кредиторов, а не один сильнее заведомо другого (так же как и в Конституции). Собственность ни чуть не менее важно, чем семья, некорректно пытаться ставить одну ценность выше другой.

Плохо расписаны:

Вопрос о фактическом исполнении соглашения об уплате алиментов

Сделка была совершена до вступления ФЗ о банкротстве

Вопрос о фактическом сохранении семейных отношений (вторая кассация — сохранили семейные, ВС пишет, что семейные отношения прекращены)

Вопрос о фактическом проживании детей

 

 

Дело Мамедовых – ссылка на это дело, устояло соглашение. Альфа-банк.

Явно завышенный и чрезмерный характер…

Если в соглашении сумма алиментов ставиться больше, чем должен – кауза какая соглашения? – должник исполняет обязанности или облагодетельствует своего ребенка (danandi).

 

2. Влияние процедуры банкротства основного должника на срок поручительства
Определение СКГД от 08.08.17 № 74-КГ17- 12 (Алмазэргиенбанк против Кабановой).

 

Поручительство

Согласие супруга поручителя — НЕ ТРЕБУЕТСЯ

ППВАС № 42 (п. 39); СКГД ВС № 18-КГ13-27 от 04.06.2013; № 46-КГ16-26 от 13.12.2016.

Допускается установление поручительства, если срок исполнения основного обязательства истек — ПрВАС № 7261/09 от 28.07.2009 (Поскольку поручительство отнесено законом к способам обеспечения исполнения обязательств, то есть неисполненных обязательств независимо от срока их возникновения, предоставление поручительства после наступления или истечения срока исполнения основного обязательства, не исполненного должником, не может служить основанием для признания обеспечительной сделки недействительной).

Условие о действии поручительства до фактического исполнения основного обязательства — не является условием о сроке (п. 34 ППВАС № 42, п. 2 ИП ПВАС № 28, ВС 18-КГ13-101 от 22.10.13 и 18-КГ14-5 от 01.04.14; 80-КГ15-18 от 10.11.15; 5-КГ16-25 от 12.04.16; 74-КГ17-12 от 08.08.2017).

Годичный срок на предъявление требований к поручителю считается с МОМЕНТА, КОГДА ДОЛЖНИК ВПАЛ В ПРОСРОЧКУ. При помесячном погашении долга, течение годичного срока начинается со дня невнесения очередного платежа и исчисляется отдельно ПО КАЖДОМУ ПРОСРОЧЕННОМУ ПЛАТЕЖУ (СКГД ВС № 5КГ16-74 от 07.06.2016).

Срок поручительства в отношении процентов. При прекращении порчительства в отношении основной суммы долга, оно прекращается и в отношении процентов, независимо от того, что обязанность по уплате процентов на эту сумму независимо от того, что обязанность по уплате этих процентов, равно как и по уплате основного долга, сохраняется для должника до момента фактического исполнения обязательства либо до его прекращения по иным основаниям. СКГД ВС № 49-КГ15-19 от 12. 01.2016 г. (Принцип ст. 207 ГК распространен на материальный срок в поручительстве).

Договор порчительства начинает исполняться в ТОТ МОМЕНТ, когда поручитель принимает на себя обязанность отвечать перед кредитором за должника по основному договору. По истечению срока поручительства, поручитель считается исполнившим обязательство (СКГД ВС № 89-КГ15-13 от 24.11.2015) (имеет значение для исчисления срока исковой давности по ничтожному договору).

Исчисление СИД для взыскания долга с поручителя начинается с момента, когда у кредитора возникнет право предъявить к нему требование (СКЭС ВС № 305-ЭС16-17914 от 28.03.2017).

Поручитель может возражать по мотиву наличия у кредитора права на зачет к должнику (п. 25 ПП ВАС № 42 и п. 2 ст. 364 ГК), договорной отказ от возражений ничтожен — п. 5 ст. 364 ГК. Коллизия пп. 1 и 5 ст. 364 ГК.

Если в банкротстве должника основное требование кредитора установлено, то при банкротстве поручителя — требования к нему определяются исходя из даты введения процедуры банкротства к основному должнику (акцессорность побеждает цель) — п. 51 ПП ВАС № 42.

Фиксация валютного курса в НАБЛЮДЕНИИ при банкротстве основного должника, не влечет ограничение ответственности поручителя при дальнейшем росте курса валюты. (СКГД ВС № 5-КГ-15-5 от 31.03.2015; СКЭС ВС № 305-ЭС16-19525 от 20.04.2017). Утверждение судом мирового соглашения в деле о банкротстве, предусматривающего уменьшение размера долга должника, не должно влечь прекращение обеспечений (залог, поручительство) в отношении тех кредиторов, которые голосовали против утверждения мирового соглашения (кредитор не голосовал за мировое) (СКЭС ВС № 308-ЭС16-1443 от 14.06.2016)

По общему правилу поручитель вправе ссылаться на то, что кредитор простил долг должнику или отказался от иска к должнику (п. 1 ст. 364 ГК РФ) — п. 52 ПП ВС № 54 от 22.11.16.

Поручительство без согласия должника — может быть признано злоупотреблением правом, суд. расходы могут быть отнесены на лиц, злоупотребляющих правом, дело может быть передано по подсудности (пп. 5, 6 ПП ВАС № 42).

Заранее данное согласие поручителя на изменение основного обязательства допускается (явно выраженное, предусматриваются пределы — п. 16 ПВС № 42). Допускается абстрактное согласие — Обзор от 22.05.2013 (п. 8); Определение ВС от 21.12.2010 № 16-В10-25; от 22.02.2011 № 11-В10-16; от 12.07.2011 № 16-В11-9.

Можно предусмотреть право поручителя отказаться от договора в одностороннем порядке, при неполучении вознаграждения от должника (СКЭС ВС № 308-ЭС16-19725 от 15.05.2017).

При признании исполнения по основному обязательству недействительным по банкротным основаниям и его восстановлении, обязательство поручителя не восстанавливается (СКГД ВС № 80-КГ15-18 от 10.11.15; 32-КГ16-13 от 11.10.16).

Уменьшение количества поручителей, а также замена одного на другого не прекращают поручительства других лиц («сопоручителей») СКГД ВС № 77-КГ15-5 от 08.09.2015.

При утрате другого обеспечения, СУЩЕСТВОВАВШЕГО НА МОМЕНТ ВЫДАЧИ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА, по обстоятельствам зависящим от КРЕДИТОРА, поручитель освобождается от ответственности, если докажет, что был вправе разумно рассчитывать на него (диспозитивно можно исключить это правило, но не для граждан) (п. 4 ст. 363 ГК).

Смерть должника. Пленум ВАС № 42 — поручитель отвечает в полном объеме (права кредитора никак не затрагиваются — п. 20). Пленум ВС № 9 от 29.05.2012 — поручитель отвечает, если это предусмотрено договором и лишь в пределах наследственного имущества (п. 62). После реформы — п. 3 ст. 364 ГК — поручитель не вправе ссылаться на ограниченную ответственность наследников по долгам наследодателя (п. 1 ст. 1175 ГК РФ).

Ликвидация должника — не влечет прекращение поручительства, если кредитор успел предъявить поручителю иск до исключения должника из ЕГРЮЛ (п. 1 ст. 367 ГК РФ) — п. 20 ППВАС № 42; СКГД ВС № 5-КГ12-18 от 31.07.2012; № 83-КГ12-8 от 22.01.2013.

Если кредитор не знал о ликвидации должника, поручительство не прекращается даже если кредитор не успел предъявить требование к основному должнику до ликвидиции (СКГД ВС № 5-КГ17-52 от 25.04.2017) Contra legem?

 

Судебная практика (4-е дела) за первое полугодие 2017 г.

Определение ВС РФ от 16.02.2017 г. (№ 309-ЭС16-14273) — стороны связаны незарегистрированным договором аренды (и даже таким к исполнению, которого они не приступили!!! В данном деле стороны не приступили к исполнению дополнительного соглашения к договору аренды). С 1 июня 2015 г. действует п. 3 ст. 433 ГК РФ, до этого момента — последовательно — ПП ВАС РФ от 06.09.2011 г. № 4905/11, Пленум ВС РФ от 17.11.2011 г. № 73, Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 25.02.2014 № 165.

Определение ВС РФ от 24.01.2017 г. (№ 310-ЭС16-14179) — сохранение залога при добросовестности залогодержателя, в случае, если несобственник дал залог. Если выморочное имущество фактически не принимается муниципальным образованием (не вступает во владение), а потом кто-то оформляет имущество на себя и перепродает третьему лицу — это не выбытие имущества помимо воли!!! С 1 июля 2014 г. есть ст. 335 ГК РФ. До этого было — Постановление ВАС РФ от 26.07.2011 г. № 2763/11 («Интеза» v. «Кавалькада»); Постановление Президиума ВАС РФ от 07.06.2012 № 16513/11 («Россельхозбанк» v. «Алиса»).

Определение ВС РФ от 30.01.2017 г. (№ 305-ЭС16-14210) — обязанность предоставить либо банковскую гарантию, либо поручительство, иск о понуждении к исполнению обязанности в натуре (+ альтернативность обязательства! — если при нарушении обязательства должник не делает выбор — этот выбор переходит кредитору).

Определение ВС РФ от 24.01.2017 (№ 305-КГ16-10570) — приобретение всех квартир в многокватирном доме влечет приобретение права собственности на весь земельный участок под этим домом (собственность переходит с момента приобретения — исключение из принципа внесения — ст. 8.1. ГК РФ).

По мотивам видео. Консультант+ Бевзенко Р.С.

По следам Пленума ВС РФ за 3 квартал 2017 г.

По следам Пленума ВС РФ за третий квартал 2017 г.

Дело банкрота и экс-депутата Михеева и его аффилированных лиц, солидарные должники по обеспечению от группы компаний уже проходили тут и тут.

Дело «Альфа-Банка», банкрота компании «Лтех» и его поручителя — в банкротный реестр банк включился в рублях, хотя заемное обязательство и было выражено в валюте (все верно — абз. 4 п. 1 ст. 4 Закона о банкротстве). Требования к поручителю банкрота банк заявил в соответствии с договором в валюте, суд взыскал в рублях, указав на то, что требования к поручителю ограничены размером требований по реестру к основному должнику. ВС РФ указал, что это не верная позиция, ведь «… определение денежных требований к должнику в рублёвом эквиваленте в реестре требований кредиторов не изменяет обязательств поручителя и не ставит его в заведомо невыгодное положение по отношению к основному заёмщику, учитывая, что курсовая валютная разница может принимать как отрицательные, так и положительные значения.»

Грустное дело Варламова к Архи.ру о котором тут и у меня тут. Фотографии можно цитировать. У кого есть сомнения в том, что судьи ВС РФ лучше разбираются в интеллектуальном праве, чем судьи Суда по интеллектуальным правам?

Рассказал ВС и как рассчитать страховые взносы для ИП, которые применяют упрощенную систему налогообложения (доходы минус расходы): размер взносов зависит от суммы доходов, которая уменьшена на документально подтвержденные расходы, связанные с извлечением прибыли. Здесь ВС сослался на постановление Конституционного суда от 30 ноября 2016 г. № 27-П, который изложил аналогичную позицию относительно НДФЛ. Поскольку принципы определения объектов для НДФЛ и УСН аналогичны, ВС в своем обзоре практики предлагает применять разъяснения КС.

Очередная спасительная для ФЛ жесть про долевое строительство. После полной оплаты доли физическим лицом и банкротства застройщика, новый застройщик должен достроить дом и поделиться с дольщиком то ли долей, то ли квартирой, за которым признана то ли доля в общем имуществе в недостроенном доме, то ли квартира. Определение № 89-КГ16-10.

Муниципалитет передал в аренду участок для индивидуального жилищного строительства на 5 лет, а разрешение на строительство на этом участке не дал. Арендатор понял, что смысла платить за аренду нет и через некоторое время платить перестал, раз строить не дают. Суд поддержал арендатора, мол ст. 405 и 406 ГК, должник не может нести ответственность за неисполнение обязательства в случае, если такое неисполнение было вызвано противоправными действиями кредитора. Определение № 89-КГ16-7.

ЗПП распространяется на отношения между собственниками жилых помещений и управляющей компанией. Определение № 16-КГ16-38.

Продажа долга по КАСКО автоюристу законна, если иное не установлено договором страхования. Вроде как суды пытались защитить страховщика: в результате договора цессии произошла смена выгодоприобретателя, что не допускается ст. 956 ГК РФ. Но ВС РФ указал, что страхователь, оставаясь выгодоприобретателем по договору страхования, не лишен права заменить себя другим лицом, заключив договор цессии, если это не противоречит договору страхования. Определении № 18-КГ16-148.

Обстоятельства, установленные вступившим в законную силу постановлением мирового судьи о привлечении к административной ответственности за нарушение авторских и смежных прав, имеют преюдициальное значение для суда, рассматривающего дело о взыскании компенсации за незаконное использование авторских прав, в котором участвуют те же лица, следует из позиции ВС, с которой можно ознакомиться в определении № 48-КГ16-5, где одним из участников спора выступает «Майкрософт».

В какой очередности в рамках дела о банкротстве производятся расчеты по требованиям об уплате основной задолженности по страховым взносам?

Расчеты по таким требованиям осуществляются в порядке, установленном для погашения задолженности по зарплате (п. 14 Обзора судебной практики по вопросам, связанным с участием уполномоченных органов в делах о банкротстве и применяемых в этих делах процедурах банкротства, утвержденного Президиумом ВС 20 декабря 2016 г.). Поэтому в соответствии с аб. 3 п. 2 и аб. 3 п. 4 ст. 134 закона «О несостоятельности (банкротстве)» соответствующая основная задолженность, возникшая после принятия заявления о признании должника банкротом, относится ко второй очереди удовлетворения текущих платежей, а задолженность, не являющаяся текущей, подлежит включению во вторую очередь реестра требований кредиторов должника. При этом следует учитывать, что в случае недостаточности имеющихся у должника денежных средств для погашения всей текущей задолженности, относящейся ко второй очереди удовлетворения, расчеты с кредиторами согласно аб. 7 п. 2 ст. 134 закона о банкротстве производятся в порядке календарной очередности. Вопрос об изменении календарной очередности погашения текущих требований кредиторов второй очереди удовлетворения (о приоритетном погашении требований по зарплате) может быть разрешен судом, рассматривающим дело о банкротстве, с учетом сохраняющих свою силу разъяснений, содержащихся в абз. 3 п. 40.1 постановления Пленума ВАС от 23 июля 2009 г. № 60. Указанный специальный режим удовлетворения, установленный для погашения задолженности по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, не применяется в отношении иных страховых взносов (например, на обязательное соцстрахование на случай временной нетрудоспособности, на обязательное медстрахование).

В ВС поступил ряд постановлений ЕСПЧ, содержащих констатацию нарушения Россией положений п. 3 и п. 4 ст. 5 Конвенции в части нарушения права лица на разумные сроки нахождения под стражей в ожидании приговора суда и в связи с чрезмерно длительным рассмотрением жалоб на постановления об избрании меры пресечения (например, дело «Хасанов и другие против России«), а также положения ст. 3 Конвенции из-за того, что заявителям не были предоставлены надлежащие условия содержания в местах лишения свободы (дело «Брискин и другие против России«).

Обзор практики ВС РФ за 1 квартал 2017 г. (выжимка от А. Карапетова) — 2

Определение Верховного Суда РФ от 20.02.2017 N 306-ЭС15-18494

На основе общих норм гражданского законодательства допускается зачет двух взаимных требований, подтвержденных вступившими в силу судебными решениями. Такой зачет осуществляется на основе простого уведомления в соответствии с предписаниями ГК о зачете.

Комментарий:

Все логично. Если есть два решения судов о взаимном взыскании долгов и исполнительное производство по ним не началось, зачет вполне возможен на основании общих правил ГК о зачете (то есть в порядке уведомления)

Определение Верховного Суда РФ от 21.02.2017 № 305-ЭС16-14207

1. Являются правомерными выводы судов о возникновении у заказчика обязанности по оплате результата работ на основании направленных обществом на адрес заказчика актов выполненных работ, которые получены учреждением, но им не подписаны, поскольку в отсутствие мотивированного отказа заказчика от принятия работ, подписанные генеральным подрядчиком в одностороннем порядке акты, являются надлежащим доказательством факта выполнения работ.

2. Начисление неустоики на общую сумму государственного контракта без учета надлежащего исполнения части работ противоречит принципу юридического равенства, предусмотренному п. 1 ст. 1 Гражданского кодекса РФ, поскольку создает преимущественные условия кредитору, которому, следовательно, причитается компенсация не только за не исполненное в срок обязательство, но и за те работы, которые были выполнены надлежащим образом

Комментарий:

По первому пункту согласен. Тут работают общие правила о строительном подряде и одностороннем акта.

По второму пункту не согласен. Нет ничего предосудительного в установлении пени с формулой в виде процента от цены всего договора. Формула сама по себе может быть любой. Более того, пени вообще могут быть выражены в виде некой точной суммы за каждый день просрочки. Все что должны оценивать суды — это соответствие итоговой суммы неустойки и последствий нарушения, и здесь должна применяться исключительно ст.333 ГК. Так что ВС не прав в том, что продолжает следовать ошибочной позиции ВАС РФ о том, что подобная формула сама по себе неприемлема, и ограничение свободы договора осуществляется не по специальным правилам ст.333 ГК, а на основании общего принципа добросовестности. В практическом плане это приводит суды к неверному выводу о том, что в такой ситуации снижение неустойки возможно не по заявлению должника, а ex officio.

Определение Верховного Суда РФ от 19.01.2017 N 305-ЭС15-15704(2)

Предусмотренное п.2 ст.1107 ГК начисление процентов годовых на денежное неосновательное обогащение не исключает возможность взыскания с обогатившегося лица на основании п.1 ст.1107 ГК еще и доходов, извлеченных в результате неосновательного обогащения, в части, превышающей уровень процентов, если извлечение таких доходов доказано. Если обогатившимся лицом является банк, в качестве доказательств дохода, который был извлечен или мог быть извлечен банком в результате неосновательного обогащения, нельзя использовать данные о средних ставках по кредитам, так как доходом в контексте данной нормы ГК является чистая прибыль, которая не равнозначна ставке, по которой банк кредитует своих заемщиков.

Определение Верховного Суда РФ от 19.01.2017 N 305-ЭС16-13630 

Если стороны в договоре ссылаются на то или иное обозначение базисных условий поставки из правил ИНКОТЕРМС (например, CIF), соответствующее данному обозначению содержание ИНКОТЕРМС становится частью договора, согласованным в том числе в целях распределения правовых обязанностей и рисков. 

Комментарий:

Логично. При наличии ссылки на ИНКОТЕРМС или подобный документ в договоре, положения этого документа становятся частью договора (принцип инкорпорации)

Определение Верховного Суда РФ от 24.01.2017 N 310-ЭС16-14179

Добросовестный залогодержатель, получивший право залога от неуправомоченного залогодателя, но не знавший и не имевший оснований знать об отсутствии у залогодателя правомочий на предоставление имущества в залог, вправе рассчитывать на сохранение залога, даже если такой договор был заключен до появления в ГК нормы, закрепляющей такую защиту добросовестного залогодержателя. Такая защита была признана в практике ВАС РФ и до реформы ГК РФ. Правовая позиция о защите добросовестного залогодержателя была закреплена Президиумом ВАС РФ в Постановлении от 07.06.2013 №16513/11 в связи с признанием соответствующих сделок недействительными по иным, нежели в настоящем споре, основаниям. Но при этом данная позиция не была поставлена в зависимость от этих оснований и иным образом наличием именно этих оснований не обусловлена, а следовательно носит универсальный характер.

Определение Верховного Суда РФ от 24.01.2017 N 308-ЭС16-15109

Определение экономического характера спора между двумя индивидуальными предпринимателями для целей отнесения спора к компетенции арбитражных судов должно осуществляться с учетом характера договора и иных обстоятельств. Сам факт отсутствия в договоре указания на наличие у сторон статуса индивидуального предпринимателя не является основанием, исключающим рассмотрение дела в арбитражном суде, так как законодательство не требует от индивидуального предпринимателя непременного указания своего статуса в заключаемых им договорах.

Определение Верховного Суда РФ от 25.01.2017 N 305-ЭС16-15945

1. Погашение третьим лицом в полном объеме денежных требований кредиторов, обратившихся в суд с заявлением о признании организации-должника банкротом, в порядке, предусмотренном в п.2 ст.313 ГК РФ, до введения первой процедуры банкротства может быть не признано судом только в случае злоупотребления правом. При отсутствии доказательств злоупотребления правом и ущемления интересов кредиторов долг должен считаться погашенным. 

2. Несмотря на то, что требование по выплате выходного пособия составляет содержание трудового правоотношения, такое требование, будучи заявленным в рамках дела о банкротстве, в силу специфики процедур несостоятельности приобретает частноправовой характер, а потому применение в отношении данного требования правил п.2 ст.313 ГК об исполнении обязательства третьим лицом допустимо.

Определение Верховного Суда РФ от 30.01.2017 N 305-ЭС16-14210

1. Если договор предусматривал обязательство контрагента либо предоставить банковскую гарантию, либо обеспечить предоставление третьим лицом поручительства в обеспечение основных обязательств этого контрагента, имеет место альтернативное обязательство, применительно к которому в силу общих норм ГК РФ право выбора принадлежит должнику. Если должник такой выбор не осуществляет, право выбора возникает у кредитора и тот вправе потребовать либо передачи гарантии, либо обеспечения возможности заключения договора с поручителем. Возникновение у кредитора права выбора при неосуществлении такого выбора должником было закреплено в судебной практике ВАС РФ и до появления такой нормы в ГК РФ в 2015 году. Соответственно, это правило применимо и к договорам, заключенным до 1 июня 2015 года.

2.  Сторона договора вправе требовать в судебном порядке понуждения другой стороны, обязавшейся предоставить банковскую гарантию, к исполнению данного обязательства в натуре, а также вправе взыскивать пени, установленные в договоре за просрочку в исполнении данного обязательства. Тот факт, что исполнение подобного обязательства невозможно без взаимодействия должника с третьим лицом (гарантом), сам по себе не означает невозможности исполнения обязательства, прекращения обязательства и не исключает возможность понуждения к исполнению данного обязательства в натуре.

3. По смыслу ст.416 ГК обязательство прекращается невозможностью исполнения, если возникшие обстоятельства делают невозможным исполнение для любого должника.

Комментарий:

По первому пункту все верно и соответствует общим правилам (до реформы 2015 года выводившимся в судебной практике, а после реформы – закрепленным в ГК) об альтернативном обязательстве.

По второму пункту – в целом согласен, что такое принуждение в натуре возможно, если у кредитора не было эффективной альтернативы по защите своих прав и при этом для должника исполнение обязательства не является невозможным или крайне затруднительным. Из текста определения это не вполне ясно.

По третьему пункту – пожалуй впервые отмечено, что прекращающая обязательство невозможность исполнения должна быть объективной, а не субъективной. Это правильно. Только надо учитывать, что объективная невозможность будет иметь место и тогда, когда есть некое третье лицо, которое может исполнить обязательство, но при этом возложение исполнения на это лицо невозможно в силу закона, договора или существа обязательства.

Определение Верховного Суда РФ от 30.01.2017 N 305-ЭС16-15440

В силу независимости банковской гарантии от судьбы обеспечиваемого обязательства отказ в иске о взыскании с гаранта суммы банковской гарантии в связи с отсутствием обеспеченного обязательства в качестве исключения возможен только в случае доказанного злоупотребления правом со стороны бенефициара. Бремя доказывания наличия в действиях бенефициара признаков злоупотребления правом лежит на гаранте. При отсутствии доказательств такое возражение подлежит отклонению, а иск о взыскании суммы гарантии с гаранта – удовлетворению.

Определение Верховного Суда РФ от 31.01.2017 N 306-ЭС16-9493

1. Исходя из смысла ст.448 ГК протокол, оформляемый по результатам торгов на право заключения договора, подписанный сторонами и предусматривающий все существенные условия подлежащего заключению в будущем договора купли-продажи лесных насаждений, представляет собой предварительный договор. Соответственно, при уклонении одной из сторон от заключения основного договора после подписания протокола может быть заявлен иск о понуждении к заключению основного договора.

2. Согласно редакции ст.448 ГК, действовавшей до 1 июня 2015 года, иск о понуждении к заключению основного договора на основании выражающегося в форме подписанного протокола предварительного договора может быть заявлен в том числе и организатором торгов в отношении победителя торгов.

3. Иск о понуждении к заключению основного договора купли-продажи лесных насаждений с целью их заготовки в силу специфики такого договора, предполагающего не только принятие соответствующего предмета, но и выполнение покупателем специфических видов работ по рубке и заготовке древесины (деятельности по природопользованию) в течение установленного в аукционной документации периода, подлежит отклонению.

Комментарий:

Очень интересное определение. Самое важное – тезис про то, что протокол по результатам торгов имеет силу предварительного договора. Сейчас в ст.448 ГК написано, что протокол по результатам торгов имеет силу договора, но какого не указано. В Концепции совершенствования ГК было написано про необходимость прямого указания на то, что речь идет о предварительном договоре, но в итоге такая правка не была внесена, и неясность в отношении природы такого договора остается. Впрочем, вопрос в полной мере даже после этого определения не прояснен в полной мере, так как здесь торги были на право заключения договора. Но что если торги были иного рода? Чаще всего в силу специального законодательства итоги торгов поводятся не в виде подписываемого сторонами протокола, а в виде одностороннего извещения. Тут соответственно правила о протоколе-договора неприменимы. Но иногда действительно подписывается сторонами протокол, и тогда возникает неясность. Готовы ли суды распространить эту позицию ВС про предварительный договор в отношении остальных случаев, когда по итогам торгов между организаторами и выигравшей торги стороной подписывается протокол?

Остался также не вполне ясным вопрос о том, может ли организатор торгов после изменения ст.448 ГК требовать от победителя заключения основного договора (если срабатывает правило про протокол-преддоговор)?

Определение Верховного Суда РФ от 24.01.2017 года № 89-КГ16-10

Если застройщик не закончил строительство жилого дома, дольщик вправе требовать признания права собственности на долю в незавершенном строительством доме. При этом тот факт, что изначальный застройщик, с которым у дольщика заключен договор, признан банкротом и ликвидирован, а достройка дома была поручена другому юридическому лицу, не лишает дольщика права обратиться с таким иском против нового застройщика.

Комментарий:

Коллеги, поясните, а что это за передача договора от старого застройщика на нового (с эффектом комплексной уступки и перевода долгов)? Есть специальная норма закона на сей счет?

Определение Верховного Суда РФ от 17 января 2017 г. N 18-КГ16-160

1. Подписание дополнительных соглашений к договору может с учетом конкретных обстоятельств рассматриваться как подтверждение действия договора и лишать сторону права ссылаться на его недействительность. 

2. При заключении кредитного договора обязанность банка по проверке наличия у кредитора имущества достаточного для его исполнения законом не предусмотрена.

Комментарий:

По поводу первого пункта – очередной пример применения правила о подтверждении оспоримой сделки по п.2 с.166 и п.5 ст.166 ГК. В целом согласен.

Определение Верховного Суда РФ от 17 января 2017 г. N 36-КГ16-26

Указание в соглашении о прекращении нескольких денежных обязательств предоставлением отступного на конкретные основания и существо каждого из прекращаемых обязательств не является необходимым.

Определение Верховного Суда РФ от 10 января 2017 г. N 4-КГ16-66

Банк несет риск ответственности за последствия исполнения поручений, которые выданы от имени клиента, обладающего кредитной картой банка, неуполномоченными лицами. Если клиент банка, который ранее подключил телефон к системе мобильного банка, перестал пользоваться телефоном, и впоследствии номер телефона был передан сотовым оператором другому лицу, снятие денежных средств по поручению нового владельца номера телефона, воспользовавшегося доступом к мобильному банку и возможностью получения на данный номер разового пароля для снятия денег с кредитной карты, не может привести к возложению на клиента банка обязательств по возврату кредита. Тот факт, что клиент банка нарушил свои обязательства уведомить банк о смене номере мобильного телефона, не меняет данный вывод. 

Комментарий:

Спорная ситуация. Но возможно ВС и прав. Единственное, надо было четче указать, что нужно было сделать банку, чтобы в следующий раз такой истории не случилось (как-то особым образом обратить внимание потребителя на последствия несообщения об отказе от телефонного номера? усилить систему аутентификации клиента при работе с мобильным банком?…)

Определение Верховного Суда РФ от 07.02.2017 года № 4-КГ16-69

Отсутствие намерения исполнять сделку лишь у одной из ее сторон само по себе не свидетельствует о мнимом характере такой сделки.

Определение Верховного Суда РФ от 31.01.2017 года 37-КГ16-18

Установление в договоре займа, заключенного с микрофинансовой организацией, процентной ставки в размере 730% годовых является правомерным, так как эта ставка лишь незначительно превышает уровень определенного Центральным банком РФ среднерыночного значения полной стоимости микрозаймов без обеспечения сроком до 1 месяца и суммой до 30 тысяч рублей. Критерием для определения разумности поведения микрофинансовой организации при предоставлении микрозайма без обеспечения сроком до 1 месяца является не ставка рефинансирования, установленная Банком России, а среднерыночные значения полной стоимости кредитов указанной категории.

Определение Верховного Суда РФ от 31.01.2017 года № 41-КГ16-42

В силу того, что отказ от наследства под условием не допускается, противоречит закону и такой отказ от наследства, в обмен на которое наследник получает согласованное вознаграждение.

Комментарий:

ВС ошибся. В данном деле под условие был поставлен не отказ от наследства, а встречное обязательство. Иначе говоря, обосновать такой запрет действием правила о недопустимости условного отказа от наследства, нельзя. Вопрос же о допустимости сделок по обмену отказа от наследства на некое вознаграждение следует обсуждать. Тут надо разбираться. Но мотивация ВС в любом случае фиктивна.

Определение Верховного Суда РФ от 7 февраля 2017 года N 5-КГ16-228

1. Перечисление кредитного транша в рамках кредитной линии заемщику без наличия заявки заемщика о его выделении неправомерно.

2. Требование о досрочном погашении кредита равнозначно одностороннему изменению условия договора кредита о сроке.

3. Срок действия поручительства, установленный в договоре поручительства путем отсылки к сроку действия кредитного договора с учетом его возможных пролонгаций не является соответствующим положениям ст.190 ГК о сроках.

Определение Верховного Суда РФ от 31 января 2017 г. N 38-КГ16-12

Сделки по отчуждению выморочного имущества, права на которой принадлежат публичному образованию, не являются ничтожными и не подлежат оспариванию по правилам о недействительности сделки, так как для этого отсутствуют соответствующие нормативные основания. Соответственно подача исков о реституции и применение судом правил о расчете исковой давности в случае реституции (ст.181 ГК) по ничтожной сделке не основаны на законе. Вместо этого публичное образование может защищать свое право путем подачи иска о виндикации к добросовестному приобретателю, и в части исковой давности подлежат применению общие правила расчета исковой давности с момента, когда собственник узнал или должен был узнать о нарушении своего права (ст.200 ГК).

Комментарий:

Интересно обсудить, не следует из этого определения, что договор продажи чужого действителен

Определение Верховного Суда РФ от 31 января 2017 года N 49-КГ16-28

При расторжении договора участия в долевом строительстве по причине нарушения договора застройщиком проценты годовые на сумму возвращаемой покупателю цены подлежат начислению за период с момента внесения покупателем данной цены до даты фактического ее возврата. 

Комментарий:

Все верно. При расторжении договора и возврате предоплаты проценты должны начисляться не с момента расторжения и не с момента просрочки в осуществлении встречного исполнения, а с момента внесения предоплаты (как минимум, если договор расторгается в связи с нарушением договора стороной, получившей предоплату). Это прямо написано в 214-ФЗ, но то же актуально и для любых договоров и разъяснено в Постановлении Пленума ВАС РФ №35 в 2014 году.

Определение Верховного Суда РФ от 24 января 2017 года N 78-КГ16-66

1. Тот факт, что покупатель приобретает недвижимость у лица, который сам в свою очередь не успел внести за нее полную цену изначальному собственнику, сам по себе не свидетельствует о недобросовестности такого покупателя.

2. Предъявление необоснованного иска, в удовлетворении которого истцу впоследствии было отказано, не прерывает исковую давность по правилам ст.203 ГК, действовавшим до 1 сентября 2013 года.

Комментарий:

По первому пункту все верно.

По второму надо подумать.

Определение Верховного Суда РФ от 24 января 2017 г. N 89-КГ16-10

Участник долевого строительства, надлежащим образом исполнивший свои обязательства по договору путем внесения платы за квартиру в полном объеме, вправе при неисполнении обязательства другой стороной требовать по суду признания права на долю в общей долевой собственности в не завершенном строительством объекте в виде квартиры и определении размера доли в общей долевой собственности на объект незавершенного строительства.

Комментарий:

Коллегия продолжает эту спорную практику

Определение Верховного Суда РФ от 17 января 2017 года N 85-КГ16-13

Если первоначальный договор купли-продажи недвижимости признается судом ничтожным после перепродажи недвижимости третьему лицу, но требование о реституции в этом процессе не заявлялось, а изначальный собственник виндицировал вещь от третьего лица, иск первого покупателя к изначальному собственнику о возврате уплаченной цены подчиняется правилам о неосновательном обогащении. Правила о реституции здесь не применяются. Соответственно, и в отношении расчета срока исковой давности правила ГК о расчете исковой давности при реституции по ничтожной сделке не применяются. 

Комментарий:

Очень интересный вопрос. Вроде бы логика в такой позиции есть. Надо подумать.

Определение Верховного Суда РФ от 10 января 2017 года N 46-КГ16-22

Невыдача поверенному доверенности доверителем на совершение юридических действий, предусмотренных договором поручения, не свидетельствует о том, что договор поручения заключен с нарушением требований закона и является недействительным.

Определение Верховного Суда РФ от 20 декабря 2016 года N 24-КГ16-20

Если в обеспечение долга общества был заключен договор ипотеки, в рамках которого свое имущество в залог предоставил директор общества, ознакомленный с условиями договора ипотеки, то существо, размер и сроки исполнения обеспеченного обязательства могут быть идентифицированы в договоре ипотеки таким же образом, как и в случае, когда залогодателем является сам должник. Соответственно в договоре ипотеки достаточно сделать отсылку к договору, регулирующему обеспеченное обязательство и содержащему соответствующие условия. Данный вывод не зависит от того, что после заключения договора залога изначальный залогодатель произвел отчуждение предмета недвижимости, и новый собственник-залогодатель к обществу-должнику отношения не имеет.

Определение Верховного Суда РФ от 20 декабря 2016 года N 81-КГ16-24

Если согласно условиям договора возврат предоплаты должен производиться по истечении определенного срока после расторжения договора, и соответственно на момент удовлетворения иска покупателя о расторжении договора этот срок истечь не мог, а следовательно суд расторг договор, а в возврате предоплаты отказал из-за преждевременности, то в случае истечения этого срока к моменту рассмотрения дела в суде апелляционной инстанции этот суд должен отменить решение суда первой инстанции об отказе во взыскании предоплаты и должен это требование удовлетворить.

Комментарий:

Вроде бы практичный вывод. Хотя с точки зрения процесса могут иметься возражения. По сути из этой позиции следует, что если подан преждевременный иск (до наступления срока исполнения) и на этом основании истцу было отказано, то впоследствии апелляция может отменить решение, если к моменту рассмотрения спора апелляцией препятствие отпало и срок наступил. Получается, что отменяется формально законное решение.

Определение Верховного Суда РФ от 13 декабря 2016 года N 30-КГ16-10

Правила Семейного кодекса РФ о необходимости одобрения супругом сделки по распоряжению общим недвижимым имуществом, которую совершает другой супруг, не применяются к случаю, когда недвижимость оформлена на юридическое лицо, даже если единственным учредителем и руководителем такого юридического лица является второй супруг.

Определение Верховного Суда РФ от 13 декабря 2016 года N 14-КГ16-28

Если суд признает недействительными договор участия в долевом строительства и соглашение об уступке прав из такого договора, цессионарий, который приобретал права из договора участия в долевом строительства, вправе требовать по правилам о реституции возврата уплаченной цены от цедента, а не от застройщика, с которым он в сделку не вступал. Тот факт, что полученные от цессионария деньги в итоге были перечислены цедентом застройщику, не означает, что реституционное требование цессионарий должен адресовать застройщику.

Определение Верховного Суда РФ от 13 декабря 2016 года N 14-КГ16-27

Капитализация процентов, начисленных, но не выплаченных по договору займа (то есть автоматическое увеличение суммы долга на сумму таких процентов), допускается только в случае, когда в договоре имеется соответствующее условие. При отсутствии такого условия удовлетворение иска займодавца, основанного на расчете с учетом капитализации, не является обоснованным.

Определение Верховного Суда РФ 13 декабря 2016 года N 19-КГ16-33

Когда договор банковского вклада заключается уполномоченным работником банка, но вопреки интересам своего работодателя (т.е. без зачисления на счет по вкладу поступившей от гражданина-вкладчика денежной суммы), суду следует применять правила о полномочиях в силу обстановки, если для самого гражданина из сложившейся обстановки определенно явствует, что этот работник действует от имени и в интересах банка. При этом на гражданина, не обладающего профессиональными знаниями в сфере предпринимательской деятельности и не имеющего реальной возможности изменить содержание предлагаемого от имени юридического лица набора документов, необходимых для заключения данного договора, возлагается лишь обязанность проявить обычную в таких условиях осмотрительность при совершении соответствующих действий (заключить договор в здании юридического лица, передать денежные суммы работникам организации, получить в подтверждение совершения операции, опосредующей их передачу, удостоверяющий этот факт документ).

Определение Верховного Суда РФ от 28 февраля 2017 года N 49-КГ17-3

Является законным условие договора страхования, которое не относит к страховым случаям ДТП, произошедшие в результате управления транспортным средством лицом, не имеющим на момент ДТП водительского удостоверения на право управления транспортным средством, а также управляющим застрахованным транспортным средством в отсутствие законных оснований. Тот факт, что закон не указывает данный случай в качестве допустимого основания для освобождения страховщика от выплаты страхового возмещения, не может быть поводом к непризнанию этого условия, так как в данном договоре стороны определили не основание для освобождения страховщика от выплаты возмещения, а критерии страхового случая.

Определение Верховного Суда РФ от 07.03.2017 года № 78-КГ17-5

Стороны договора страхования (включая те, которые заключены с потребителем) вправе по своему усмотрению определить перечень случаев, признаваемых страховыми, а также случаев, которые не могут быть признаны страховыми. В частности, они в силу принципа свободы договора могут согласовать, что не является страховым случаем кража застрахованного автомобиля после того, как автомобиль был передан страхователем в аренду третьему лицу без согласия страховщика. Положения статей 963-964 ГК РФ здесь не подлежат применению, поскольку данные нормы устанавливают случаи освобождения страховщика от выплаты страхового возмещения в той ситуации, когда согласованный в договоре страхования страховой случай наступил.

Определение Верховного Суда РФ от 07.03.2017 года № 7-КГ16-6

Если между банком и потребителем заключен смешанный договор, согласно которому потребителю выдавалась кредитная карта с установленным лимитом кредитования и открывался банковский счет, посредством которого осуществлялось кредитование заемщика, потребитель не вправе отказываться от элемента смешанного договора, касающегося банковского счета, на основании общих норм ГК о праве владельца счета произвольно расторгнуть договор счета, не отказываясь при этом от всего смешанного договора в целом. Суд не может удовлетворить иск клиента банка об изменении договора и исключении из него положений о счете, не установив, каким образом в таком случае будет реализовываться исполнение условий договора о порядке кредитования. 

Комментарий:

Согласен. Правила ст.421 ГК говорят, что к смешанному договору применяется принцип комбинированного регулирования, если иное не следует из существа сделки. Тут как раз такой пример.

Определение Верховного Суда РФ от 21 марта 2017 г. N 89-КГ16-13[2]

При обслуживании кредита, выданного с условием погашения долга и уплаты процентов в форме аннуитетных платежей, проценты начисляются на остаток непогашенной суммы кредита. Соответственно, при досрочном погашении заемщиком кредита он не вправе требовать возврата ранее уплаченных процентов. Переплата при досрочном погашении такого кредита не возникает.

Комментарий:

Согласен. При досрочном погашении кредитного долга, по которому проценты рассчитывались по аннуитетному принципу, нет переплаты. Хорошо, что ВС пересмотрел свою позицию и прежнюю ошибочную практику ВАС по этому вопросу.

Определение Верховного Суда РФ от 28 февраля 2017 г. N 32-КГ16-30

Совершение должником сделки дарения принадлежащей ему недвижимости своему родственнику в незначительный срок после впадения должника в просрочку по кредитному обязательству и при условии продолжения использования должником указанного имущества может быть по иску банка квалифицировано как совершение ничтожной сделки на основании правил ст.170 ГК о мнимой сделке. Кроме того, даже при отсутствии признаков мнимости такие сделки, направленные на вывод должником активов из-под возможного обращения взыскания, могут признаваться ничтожными на основании правил ст.10 ГК и п.2 ст.168 ГК, позволяющих констатировать ничтожность сделок, при совершении которых имелось место явное злоупотребление правом.

Комментарий:

Согласен. Внеконкурсное оспаривание в такой ситуации возможно. Только все-таки пора уже определиться, идет ли речь о мнимой сделке или о ничтожности по п.2 ст.168 и ст.10 ГК. Как представляется, такая сделка может быть либо мнимой (если например в реальности прежний собственник продолжает ей пользоваться) или ничтожной по ст.10/168 ГК (в остальных случаях, когда очевидна цель отчуждения – заблокировать возможности кредитора по обращению взыскания на имущество должника).

Определение Верховного Суда РФ от 28 февраля 2017 г. N 16-КГ17-1

1. Если в договоре займа установлено начисление процентов за пользование займа в виде процента, подлежащего уплате за каждый день такого пользования, но в течении ограниченного срока, займодавец при непогашении долга вправе требовать начисления процентов и после истечения указанного ограниченного срока вплоть до фактического возврата займа.

2. Сама по себе возможность установления размера процентов на сумму займа по соглашению сторон не может рассматриваться как нарушающая принцип свободы договора, в том числе во взаимосвязи со статьей 10 ГК РФ о пределах осуществления гражданских прав. Вместе с тем принцип свободы договора, сочетаясь с принципом добросовестного поведения участников гражданских правоотношений, не исключает обязанности суда оценивать условия конкретного договора с точки зрения их разумности и справедливости, учитывая при этом, что условия договора займа, с одной стороны, не должны быть явно обременительными для заемщика, а с другой стороны, они должны учитывать интересы кредитора как стороны, права которой нарушены в связи с неисполнением обязательства. Таким образом, встречное предоставление не может быть основано на несправедливых договорных условиях, наличие которых следует квалифицировать как недобросовестное поведение. Признаком наличия в договоре несправедливого положения о размере процентов является то, что проценты, начисленные за 3 года, превышают сумму основного долга более чем в 15 раз.

Комментарий:

По первому пункту спорно. Если воля сторон на то, чтобы после истечения определенного срока заем становился беспроцентным, выражена четко, нет оснований ее игнорировать. Но тут многое зависит от толкования условий сделки

По второму пункту – надо все-таки определиться, борется ли Суд с ростовщическими процентами или нет. Выше было дело, в котором проценты рассчитывались по ставке более 700% годовых и Суд сказал ок; почему же здесь по-иному? Надо какие-то критерии выработать.

Определение Верховного Суда РФ от 28 февраля 2017 г. N 22-КГ16-16

Действующее законодательство не ставит возможность заключения договора поручительства и обязанность поручителя нести солидарную ответственность с должником в зависимость от платежеспособности поручителя. Отсутствие имущества у поручителя на момент заключения оспариваемого договора само по себе не свидетельствует о его мнимости и не означает, что у стороны договора поручительства и в будущем будет отсутствовать возможность удовлетворить требования кредитора. Кредитор не обязан проверять платежеспособность поручителя при заключении договора. Заключая договор поручительства, поручитель действует на свой страх и риск.

Обзор практики банкротств от Е.Суворова

Блог Е.Суворова

Определение ВС РФ от 17.04.17 № 309-ЭС16-18581

Дело о банкротстве Сельскохозяйственного производственного кооператива «Колхоз им. Свердлова»

Рубрика: Арбитражные управляющие

Подрубрика: Страхование ответственности

 Ключевые слова: регресс, умысел, выгода, доказывание, преюдиция

Правовая проблема.

1. Что является основанием для удовлетворения регрессного требования страховщика, застраховавшего ответственность арбитражного управляющего и выплатившего страховое возмещение, к такому арбитражному управляющему;

2. Достаточно ли взыскания убытков с арбитражного управляющего в деле о банкротстве для установления оснований для регрессного требования.

Правовая позиция.

1. Для применения правила о регрессе страховая компания в пределах рассматриваемого иска должна обосновать наличие в ранее исследованных и оцененных судами применительно к правоотношениям о возмещении убытков и взыскании страхового возмещения действиях предпринимателя необходимых для регресса признаков заведомой противоправности, направленности на извлечение собственной выгоды либо указать на иные, обладающие такими признаками не исследованные ранее судами обстоятельства, состоящие в причинно-следственной связи с возмещенными должнику убытками;

2. Нет, если в соответствующем акте не установлены заведомая противоправность или извлечение выгоды арбитражным управляющим.           

Судья-докладчик: Ксенофонтова Н.А.

Определение ВС РФ от 20.04.17 № 304-ЭС16-19323

Дело о банкротстве Петрова В.Г.

Рубрика: арбитражные управляющие

Подрубрика: вознаграждение

Ключевые слова: проценты по вознаграждению арбитражного управляющего, база для расчета, предмет залога, оставление предмета залога за собой

Правовая проблема. Каким образом рассчитывается вознаграждение арбитражного управляющего в процентной части в случае оставления залоговым кредитором предмета залога за собой.

Правовая позиция. Если предмет залога реализован не с торгов, а посредством его оставления залоговым кредитором за собой с оценкой в сумме на десять процентов ниже начальной продажной цены на повторных торгах (пункт 4.1 статьи 138 Закона о банкротстве), то выручкой при таком способе реализации является цена, по которой залоговый кредитор принял имущество. Из указанной суммы за вычетом пяти процентов текущих платежей и пятнадцати процентов платежей, погашающих требования кредиторов первой и второй очередей (при наличии таковых), отдельно исчисляется размер удовлетворенных требований каждого залогового кредитора, который в любом случае не может составлять менее 80 процентов от суммы реализационной выручки (пункт 2 статьи 138 Закона о банкротстве). Пять процентов от выручки, которые залоговый кредитор перечисляет на специальный счет должника, подлежат направлению на погашение текущих расходов, в число которых по смыслу абзаца 5 пункта 13.1 постановления N 97 входят, в частности, как расходы, связанные с сохранностью заложенного имущества, его реализацией, так и вознаграждение арбитражного управляющего.

Судья-докладчик: Самуйлов С.В.

Определение ВС РФ от 24.04.17 № 305-ЭС15-14383

Дело о банкротстве ЗАО «Титан»

Рубрика: оспаривание сделок

Подрубрика: последствия оспаривания

Ключевые слова: ответственное хранение, воспрепятствование реституции, исполнительное производство, руководитель должника, злоупотребление правом, хранение с правом пользования

Правовая проблема. Является ли препятствием к удовлетворению требования должника к контрагенту по договору безвозмездного хранения с правом пользования, заключенному между ответственным хранителем (бывшим руководителем должника, назначенным постановлением судебного пристава-исполнителя при передаче на хранение) и таким контрагентом, в виде возврата в конкурсную массу должника его имущества то обстоятельство, что после инициирования спора о недействительности договора хранения между теми же сторонами был заключен новый договор хранения в отношении тех же вещей.

Правовая позиция. Нет, если поведение сторон при заключении второго договора хранения не отвечает стандартам добросовестного и разумного осуществления гражданских прав. В таких случаях при разрешении требования о применении последствий недействительности сделки судам не следует принимать возражение ответчика о существовании второго договора как не имеющее правового значения и не создающее для должника правовых последствий в виде невозможности возврата спорного имущества.

Судья-докладчик: Капкаев Д.В.

Практика ВС РФ с комментариями А. Карапетова (окончание)

Определение Верховного Суда РФ от 1 ноября 2016 г. N 84-КГ16-7
Отказ в иске о взыскании долга, обеспеченного залогом, по причине пропуска срока исковой давности влечет прекращение залога. Такое основание прекращения залога не предусмотрено законом прямо, но вытекает из смысла норм ГК РФ, так как в случае невозможности обращения взыскания на заложенное имущество в счет исполнения обеспеченного залогом обязательства залог утрачивает обеспечительную функцию. При этом суд может констатировать прекращение залога по требованию залогодателя в рамках одного и того же судебного процесса, в рамках которого он отказывает залогодержателю в иске об обращении взыскания на предмет залога по причине пропуска давности.

Комментарий:
Гиперважный вопрос. Думал я думал… и решил, что прекращение давности должно действительно влечь прекращение залога. Конечно, истечение давности и даже отказ в иске к должнику по причине пропуска давности не прекращает обязательство (оно становится натуральным), и теоретически должник может признать долг и возобновить давность по ст.206 ГК. Но это настолько маловероятный сценарий, что оставлять залог на долгие годы ради этого глупо. Ведь сохранение залога выводит из оборота значительную экономическую ценность.

Определение Верховного Суда РФ от 1 ноября 2016 г. N 85-КГ16-11

Если стороны договора купли-продажи квартиры увязали расчеты по сделке с регистрацией перехода права собственности в ЕГРП, а такая регистрация была неправомерно приостановлена Росреестром, соответствующая сторона договора, понесшая в связи с этим убытки и вынужденной задержкой в исполнении обязательств по договору убытки, вправе требовать от государства их возмещения по правилам о деликтной ответственности, если само наличие убытков и причинно-следственной связи будет установлено. Тот факт, что эти убытки возникли по причине того, что стороны добровольно увязали расчеты с совершением Росреестром действий по регистрации перехода права, сам по себе не является достаточным основанием для отказа в удовлетворении деликтного требования.

Комментарий:

Все правильно.

Определение Верховного Суда РФ от 1 ноября 2016 г. N 56-КГ16-24

При взыскании суммы основного долга и процентов за пользование займом, начисляемых вплоть до фактического исполнения того же решения суда о взыскании основного долга, проценты за пользование займом погашаются в первую очередь в соответствии с правилами ст. 319 ГК РФ.

Комментарий:

Все правильно

Определение Верховного Суда РФ от 25 октября 2016 г. N 74-КГ16-31

Законом не предусматривается возможность возложения солидарной ответственности на основного должника и поручителя, который в силу условий договора поручительства несет субсидиарную ответственность за должника. Требование к такому поручителю может быть предъявлено, если основной должник отказался удовлетворить требование кредитора или кредитор не получил от него в разумный срок ответ на предъявленное требование.

Комментарий:

Очень интересный вопрос. В случае с субсидиарной ответственностью собственника имущества учреждения практика уже выработалась: истец подает иск к основному должнику и субсидиарному одновременно, но суд присуждает взыскание с основного, а в случае отсутствия денег у него – с субсидиарного. Дело в том, что здесь субсидиарная ответственность особая, привлечь субсидиарного должника к ответственности можно, только если у учреждения нет денег.

Но как быть если это обычная субсидарка. Здесь по правилам ст.399 ГК не нужно констатировать отсутствие денег у основного должника или невозможность исполнить судебное решение для того, чтобы обосновать иск к субсидиарному должнику. Достаточно лишь, чтобы основной должник отказался удовлетворять претензию кредитора или не ответил на нее. И тут возникает вопрос: если основной должник на претензию кредитора не ответил, и у кредитора открывается возможность подать иск как к основному, так и субсидиарному, может ли он подать иска к ним обоим?

На мой взгляд, да. А какой механизм здесь будет работать? Видимо, солидарная ответственность. Иначе говоря, субсидиарная ответственность превращается в солидарную, как только основной должник проигнорировал требование кредитора.

Но я не встречал практики высших судов на сей счет. Было бы интересно пообсуждать. Если я прав, то Коллегия ошибается. Но вообще аргументация в определении такая мутная, что мало что можно понять в позиции ВС.

Какое же мнение ВС РФ о сохранении/несохранении поручительства при увеличении кредитного лимита?

В одном из определений (Определение No 302-ЭС16-7818) из последего в 2016 г Обзора практики ВС РФ приводится следующее дело.

Должник предоставил дополнительное обеспечение по кредитному договору, при этом согласие на такое предоставление не  испрашивалось у поручителя по кредиту. ВС РФ естественно посчитал, что поручительство сохранило силу, но сообщил следующее:

«Поскольку лимит выдачи денежных средств банком обществу не был превышен, отсутствуют правовые основания считать на основании п. 1 ст. 367 ГК РФ в редакции, действовавшей на момент заключения договора поручительства, договор поручительства и вытекающие из него обязательства прекратившимися либо невозникшими

Какой вывод из этого следует? В случае увеличения лимита кредитования поручительство прекратится? Представляется, что при увеличении кредита или кредитной линии, поручительство должно сохраниться и обеспечивать кредит в объеме, существовавшем до увеличения кредита.

Дело Prosper River vs United Cargo Fleet и поручителя Лебедева

Prosper River предоставило заем United Cargo Fleet, поручителем выступило физическое лицо по фамилии Лебедев. Заемщик не заплатил, кредитор обратился в Арбитраж. Три инстанции истца-кредитора поддержали, в том числе и в вопросе подведомственности спора. Согласно «практикообразующей» позиции Президиума ВАС (Постановление Президиума ВАС от 13 ноября 2012 года № 9007/12 ) подобные споры с участием поручителей-физических лиц, заинтересованных в оказании кредитов подконтрольным им юридическим лицам подлежали рассмотрению в Арбитраже.

Разбирательство по делу закончилось 26 ноября 2014 года.

Затем, 4 марта 2015 года, был принят Обзор судебной практики Верховного суда РФ. В ответе на первый вопрос, который сам перед собой поставил Верховный суд, была сформулирована позиция, согласно которой практика ВАС никуда не годится и подобные споры надлежит рассматривать в СОЮ.

Затем СК ВС РФ усугубило дело делом № А40-110786/2013, которым:

— распространило действие Обзора на правовые отношения, которые сложились еще в рамках того, ранее существовавшего, судебного подхода, несмотря на взывания представителей Prosper River к разуму, «фундаментальным принципам правовой определенности и защиты правовых ожиданий»;

— помогла поручителю Лебедеву «помариновать» кредитора подольше;

— утвердило инвесторов в очередной раз во мнении, что Россию, с ее неожиданной, полной сюрпризов судебной системой, нужно обходить лесом.

Иск к поручителю физическому лицу по обязательствам юридического лица. Подведомственность — суды ОЮ.

1. Каким судом – общей юрисдикции или арбитражным – должны рассматриваться иски, предъявляемые кредитором одновременно к должнику – юридическому лицу (или индивидуальному предпринимателю) и поручителю – физическому лицу в случае, когда договор поручительства заключён физическим лицом, являющимся единственным учредителем (участником) общества, или иным лицом, контролирующим деятельность общества?

Читать далее Иск к поручителю физическому лицу по обязательствам юридического лица. Подведомственность — суды ОЮ.